久农这个商标局有审批的吗

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新闻全文新闻标题《最后的贵族》由电影变话剧 白先勇状告上海电影集团等侵权 - 知识产权律师网 - 中国优秀知识产权门户网站 - 由协力律师事务所·知识产权事务中心主办
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《最后的贵族》由电影变话剧 白先勇状告上海电影集团等侵权
作者: 来源:新民晚报 日期: 17:18:50
&&& 日前,台湾著名作家白先勇诉上海电影(集团)有限公司、上海艺响文化传播有限公司(海上话剧工场)、上海君正文化艺术发展有限公司、第三人上海电影制片厂有限公司著作权权属、侵权纠纷案在上海市第二中级人民法院一审开庭。  白先勇是小说《谪仙记》的作者。1989年,上海电影制片厂将《谪仙记》改编为电影《最后的贵族》,由谢晋担任导演,潘红等主演,电影具有广泛的社会知名度。2013年10月,由上海电影集团为主办单位,被告艺响公司、君正公司作为承办单位,陆续在各大报纸、网站上进行宣传,称其将电影《最后的贵族》改编为同名话剧进行演出。为此,白先勇委托律师发函给上海电影集团等,要求立即停止侵权行为,但改编后的话剧仍连续6天在上海人民大舞台公开演出。  白先勇作为原告本人并没有出席庭审,而是委托律师主张权利。原告认为,3被告利用电影《最后的贵族》进行话剧演出时,除了取得电影著作权人的许可外,还应同时取得原作品《谪仙记》的著作权人即原告的许可,并向原告支付报酬。但3被告并未取得原告的许可,也未支付报酬,擅自使用电影《最后的贵族》进行话剧演出,侵犯了原告的著作权。被告上海电影集团在将其电影作品改编成其他形式时,也应取得原告的同意,其未经许可擅自以改编、表演等方式使用经原告作品改编的电影作品,同样侵犯了原告的著作权。原告请求判令三被告:立即停止侵权;在《文汇报》、《新民晚报》等报刊和网站上刊登声明公开赔礼道歉;赔偿经济损失人民币50万元,并赔偿合理开支5万余元,总计554934元。被告上海电影集团有限公司辩称:上影集团从未参与利用电影《最后的贵族》改编话剧,主办单位的署名不实。上影集团仅无偿地许可案外人葛宏伟利用该电影改编话剧,其授权范围也仅限于电影作品。上影集团也未从该话剧的演出中获得任何经济利益。综上,上海电影集团请求法院驳回原告的诉讼请求。  被告上海艺响文化传播有限公司、被告上海君正文化艺术发展有限公司共同辩称:两被告改编话剧的行为是获得了上海电影集团的授权,不存在侵权行为。且话剧《最后的贵族》的演出属于纪念谢晋导演诞辰90周年的公益活动,属于亏本演出,两被告未获利。因此请求法院驳回原告诉讼请求。据悉,法院将择日宣判。
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注册商标与商品名称冲突研究
作者: 来源: 日期: 14:24:04
注册商标与商品名称冲突研究
一、商标与商品名称
《商标法》第52条第(1)项规定:“未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的,属侵犯注册商标专用权”。《商标法实施条例》第50条规定:“在同一种或类似商品上,将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用,误导公众的,属于商标法第52条第(5)项所称侵犯注册商标专用权的行为”。
由上述法律规定可知,现行商标权保护体系把将他人注册商标作为商标使用与作为商品名称或者商品装潢使用视为两种不同性质的行为,进而分别规定了不同的侵权构成要件。注册商标专用权是绝对权。未经许可使用他人注册商标即属于侵害注册商标权的侵权行为;而将他人注册商标作商品名称使用需“误导公众”才构成侵权。正由于此,实践中被控侵权人经常以其将系争商标作为商品名称使用且并未误导公众作为不侵权的抗辩。也屡有判决采纳该项抗辩并判定被告属于对他人注册商标的合理使用。
商标权保护与商品名称使用已衍生成为商标法研究与司法裁判的难点。在注册商标侵权纠纷案件中,如何理解《商标法实施条例》中规定的“误导公众”要件、原被告哪一方应承担对“误导公众”的证明责任,以及如何认定被告将他人注册商标作为商品名称使用还是作为商标使用均是原被告对抗焦点。
商标与商品名称都是商业标志,关键区别在于两者具有完全不同的功能。根据《商标法》第8条和第9条规定,注册商标是具有显著特征、便于识别的标志。商标的基本功能是区别此商品提供者的商品与彼商品提供者的商品,例如雀巢与之麦克斯维尔、宝洁与之联合利华;商品名称的功能则是区别此商品与彼商品,而不是此提供者与彼提供者。例如大红袍与之铁观音,碧螺春与之毛尖。
商标标示商品来源,是沟通消费者和商品提供者之间的桥梁。权利人通过注册获得与注册商标之间的唯一对应的权利,因此注册商标权属于法定垄断权。但商品名称是公众用来识别商品本身,而不是商品来源的标志。如果允许垄断商品名称,可能导致对公共话语权的垄断。
二、商品名称的分类与法律属性
商品名称牵涉社会公共利益。法院审理商标纠纷应充分把握保护注册商标权所体现之个体权利与商品名称所体现公共利益之间的平衡,既保护公有领域不受侵蚀又防止侵权人假公之名而行侵权之实。笔者认为,应当区分不同性质的商品名称,相应分析并给于相应的法律保护。
商品名称可以分为任意名、规定名、通用名。商品名称并非法律术语。具有显著特征的商品任意名对应的法律术语是最高人民法院《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第二条所规定的商品特有名称,即未注册商标。例如某公司依企业名称“金协力”的拼音缩写“JXL”命名自己的产品,或使用“金协力”作为商标但未申请注册。
商品任意名与注册商标的冲突实质是未注册商标与注册商标之间的冲突。根据《商标法》第3条规定,注册商标权人依法享有商标专有权,得以排除任何第三人使用。未注册商标则不享有专用权,不仅不能排除他人使用,甚至在一般情况下无法防止抢注。笔者认为,除非因使用而使其知名度达到《反不正当竞争法》所规定知名的商品特有名称程度,商品任意名并不具备与注册商标权对抗的法律基础。此间可依《商标法》第52条第(1)项,推定构成误导公众并直接认定被告侵权。
北京高院《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第24条以问答方式规定:“在同一种或者类似商品上使用与他人在先注册商标相同或者近似的文字作为商品名称并经相关行业主管机关审批的,是否构成商标侵权?――商品名称虽已经过行业主管机关的审批,但如果该名称在使用时发挥了商标的功能,足以造成相关公众的混淆、误认的,构成商标侵权。”
规定名是指行业主管机关批准和规定的商品名称。按照一般理解,行业主管机关批准的商品名称应该是行业或社会通用的名称。但由于种种原因,卫生厅、药品监督管理局把“三九胃泰”、“21金维他”、“散利痛”等药品商标不当列入地方药典或批准为药品名称,导致其他企业擅自使用并以主管部门同意作为不侵权抗辩的案件屡有出现。
笔者认为,商品名称经行业主管机关审批的事实只能作为该名称其成为通用名称的初步证据。商品名称进入公有领域、成为通用词汇属于一项客观事实。行政机关的审批结果应代表相关部门的主观判断,并不能等同于客观事实本身。国家药典委员会就曾根据上海罗氏制药有限公司的申请将载入药典的“散利痛片”撤出药典并恢复通用名为“复方对乙酰氨基酚片(Ⅱ)”。
正如法院有权在行政诉讼中对行政机关的裁决是否合法独立做出最终判定一样,法院对经行业主管机关审批的规定名是否已经通用、是否进入公有领域也应该独立审查。北京市高级人民法院《解答》第2条规定:“在商业活动中,使用商标标识标明商品的来源,使相关公众能够区分提供商品的不同市场主体的方式,均为商标的使用方式。”这条规定正确揭示只要商品名称起到区分商品提供者的作用,就属于对商标的使用。无论这样的“商品名称”是否经过行政机关审批,法院对被告的免责主张均不应支持。
通用名是指阿司匹林、巧克力、咖啡等与相关商品有必然关联,可以直接指代该商品的名词。一旦维生素、纯净水、口香糖、笔记本(电脑)、卡布奇诺(咖啡)被私人垄断,经济秩序和公众认知规律均将遭扭曲。对通用名的使用涉及公共利益,得对抗商标权。商标局也基于防止垄断公共资源,依法驳回对木糖醇(口香糖)、双黄莲蓉(糕饼)等通用名的商标注册申请。
即使曾经具有显著性和区别性的标志,如曾经是注册商标的阿斯匹林(Aspirin)、拉链(Zipper)、尼龙(Nylon)等知名商品名称,因权利人的使用失当而逐步淡化为通用名以致被最终撤销注册。国内的解百纳(葡萄酒)和PDA(电脑记事本)注册商标被撤销案例同样说明注册商标一旦被淡化为商品通用名即丧失商标的基本功能,应当撤销注册。具有相当知名度的注册商标,如包含产品通用名也不得排除他人为标明商品目的而使用通用名部分。比如“大宝SOD蜜”中所含的SOD,“雀巢咖啡”中所含的咖啡,“可口可乐”中所含的可乐。
保护表达不保护思想是贯穿全部知识产权法体系的基本原则。著作权法、专利法和商标法均遵循不保护思想的原则。通用名可以指代商品,属于人类语言的范畴并应被列入词典。语言不仅是对思想的表达,而且本身就是一种思想。允许垄断商品通用名将导致全社会的思想禁锢和公众失语,公共利益受到严重侵害。私人可以依法垄断商标,语言则只能属于全人类。
三、司法实践中的问题
(一)证明责任及证明高度
笔者了解和代理的商标侵权纠纷中,不少被告都以将原告商标作为商品名称使用进行抗辩。笔者认为,循主张者举证的基本原则,被告就其抗辩事由未经举证法官不应依职权主动判断。除非判决涉及公益,法官在民事诉讼两造对抗中应居于中立,否则难免有失公正。
商品名称的命名应当有符合逻辑的命名依据。对任意名而言,往往依据企业名称、内部技术标准、商品性能和特征等予以命名。如被告无法举出任何有说服力的理由或证据,法官应对其抗辩不予采纳并按《商标法》第52条第(1)项规定进行判决。
对于被告举出的理由,法官应综合各方面事实全面衡量其真实性。笔者代理的深圳腾讯公司诉耀马车业有限公司商标侵权纠纷审理中,被告称在电动自行车上使用“QQ”是因为“QQ”是英文Quick & Quick(快、快)的缩写。笔者当庭指出,被告在侵权电动自行车上同时使用原告享有知识产权且具有高度知名度的企鹅图像和QQ标志,显然不能解释为巧合而只能证明其具有主观恶意;企鹅是世界上最肥的鸟类。Quick 一词与企鹅这种重到无法跳跃,连路也摇摇摆摆的鸟类无论如何也无法联系在一起。笔者主张被告系为推脱责任而曲解常识,判决接受了该观点并认定被告侵权。
进一步分析,被告欲求不承担侵权责任的证明责任高度不止于证明其使用的“合理”,而且要证明使用“合法”。商标法的合理使用制度本质是规定对他人商标的合法使用。如前所述,商品任意名作为未注册商标不得对抗注册商标。被告唯证明其使用的他人注册商标是商品通用名才能完成对主张免责的举证责任。
(二)商标与商品名称的使用规律
一些法官对商标使用规律不了解,根据个人有限的常识认定一个商品上只能使用一个商标。有判决仅根据被告在一个商品上同时使用两项商标的事实,即认定被告合法使用自己的商标而将他人商标作为商品名称使用。这种对商标使用规律的误解给侵权人逃避法律责任洞开大门,严重削弱了商标权人应当受到的合法保护。
从来没有法律规定,也没有任何行业规定或商业惯例认为一件商品上只能使用一个商标。事实上,多个商标被同时使用在一件商品上是被广泛使用的品牌经营模式。与宝洁商标一并使用的有飘柔、海飞丝、吉列、护舒宝、佳洁士等商标,与联合利华商标同时使用的有力士、夏士莲、洁诺、旁氏、奥妙、和路雪等商标。其他如娃哈哈与非常可乐、蒙牛与酸酸乳、中国移动与神州行、上海大众与桑塔纳、索尼与Workman、克莱斯勒与Jeep、丰田与凌志等知名商标的组合使用更数不胜数。奇瑞汽车还因为组合使用奇瑞与QQ商标而和深圳腾讯公司一度剑拔弩张。
相反,通常情况下一个商品上不会同时标注两项商品名称。上海市第二中级人民法院在豪夫迈-罗须控股公司诉西南药业公司等“散利痛”商标侵权纠纷判决中指出,被告西南药业股份有限公司已在药品包装上载明药品名称是‘复方对乙酰氨基酚片(Ⅱ)’,而又在药品包装上标注‘散利痛’字样,应视为其在该药品上使用了‘散利痛’商标。因此,如确认被告已在系争商品上使用一项商品名称,一般可直接认定另外一项商业标志为商标,对其使用为商标意义上的使用。
四、“误导公众”的法律解释
法理学泰斗德沃金先生认为,法律如诗歌,不同的人从不同角度会读出不同含义。法律并非数学公式那样只需套用总能获得唯一结果。法律是对客观事实的高度抽象,在个案应用过程即是从抽象再转化为具体的过程。正所谓横看成岭侧成峰。在法律由抽象重归具体的过程中,不同裁判者基于不同知识背景、阅历和观点,抑或因采取不同的法律方法,可能对相同法条得出不同的诠释。本新闻共2页,当前在第1页&&1&&&&
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《公司战略发展中的专利经营》讲座在上海举办
作者: 来源: 日期: 17:05:49
&&& 上海市协力律师事务所、上海知识产权研究所和上海金盛协力知识产权代理有限公司主办的《公司战略发展中的专利经营》讲座于2013年1月6日在上海市协力律师事务所举行,主讲嘉宾为资深专利代理人罗大忱先生,罗大忱先生毕业于华东理工大学,长期从事教学、科研和知识产权工作,为我国第一批专利代理人,具有20年以上的专利代理执业经验,具有扎实的技术功底、丰富的教学经验和娴熟的专利代理技巧。其先后代理了三千多件专利,专业领域涉及化工、医药、生物、机械等领域,尤其擅长化学和生物领域的专利文件撰写、无效以及相关的知识产权代理业务,曾多次在专利代理人考试培训班讲授专利撰写课程。
罗大忱先生在两个小时的演讲中,与与会人员分享了他几十年来作为一名专利代理人的工作经验,他从目标、任务、措施和做法等方面阐释了企业在发展过程中如何经营专利,促进企业的创新和发展,他认为“我们要达到一种效果,利用专利,不管是授权的专利,还是在申请的专利,给竞争对手一种制约,给本企业的产品的市场占有,争取时间和空间,专利是碉堡、地雷、壕沟、绳索。”得到了与会人员的一致认可,会后罗大忱先生与与会人员进行了深入交流和探讨,气氛非常热烈。
本期讲座只是一个开始,作为“2012年上海市文化创意产业扶持基金项目”的工作内容之一,上海市协力律师事务所将从2013年1月份开始,每月举办一期与创意产业有关的知识产权讲座,本期讲座只是其中的一期,讲座对象为企业高层管理人员、企业技术研发人员、公司知识产权管理人员、公司专利工程师等。
本次讲座为罗大忱先生系列专利实务讲座第一讲,后续将就“专利文件撰写与专利流程管理”、“专利确权实务”等主题开展讲座,探讨和分析专利申请过程中专利文件撰写与流程管理的注意事项以及专利确权实务中的相关法律法规与应对。
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爱奇艺公映期内播《归来》引纠纷
作者: 来源:北京法院网 日期: 10:47:20
由张艺谋导演,陈道明、巩俐主演的电影《归来》于2014年5月16日正式上映后不久,爱奇艺网上随即就出现了影片的在线播放服务。乐视网(天津)信息技术有限公司认为爱奇艺网未经许可提供播放服务的行为侵犯了其信息网络传播权,将爱奇艺网的经营主体北京爱奇艺科技有限公司诉至法院。日前,海淀法院受理了此案。
乐视网(天津)信息技术有限公司诉称,影片《归来》的著作权人乐视影业(北京)有限公司将该片的信息网络传播权独家授权给该公司。爱奇艺网未经许可,在影片《归来》的公映期内,向公众提供《归来》的在线播放服务。乐视网(天津)信息技术有限公司多次向北京爱奇艺科技有限公司发送警告函,但是爱奇艺网站上依旧提供影片《归来》的在线播放服务。乐视网(天津)信息技术有限公司于2014年5月20日对影片《归来》在爱奇艺网上的播放行为进行了证据保全公证。
乐视网(天津)信息技术有限公司认为爱奇艺网在公映期向公众提供影片《归来》的在线播放服务,且在多次向其发送警告函后,网站上的播放行为仍在持续,爱奇艺网的主观恶意大,给乐视网(天津)信息技术有限公司造成了巨大的经济损失。故诉至法院,请求法院判令停止侵权,赔偿经济损失及合理支出共计20万元。
目前,此案正在进一步的审理中。
来源:北京法院网
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